应该怎样区分专利和商标权,侵犯商标权罪的认定标准

知识产权 编辑:柳凝芮

一、应该怎样区分专利和商标权

专利和商标权存在多方面区别,可从以下几点区分:

-**权利客体**:专利保护发明创造,涵盖发明、实用新型和外观设计。发明是新技术方案,实用新型是产品形状等结合的实用新技术方案,外观设计针对产品整体或局部新设计。商标权保护商标,是用于区分商品或服务来源的标志,由文字、图形等元素构成,像常见的品牌标志。

-**权利取得方式**:专利需申请人向国家知识产权局提出申请,经审查授权后获得。商标权可通过申请注册取得,商标申请人向商标局申请,经审核核准注册后享有专用权;也有通过使用取得,但我国主要采用注册取得原则。

-**权利保护期限**:专利保护期限有限,发明专利权为20年,实用新型和外观设计专利权为10年。商标权保护期为10年,期满可续展,每次续展保护期仍为10年,理论上可无限续展。

-**权利目的**:专利旨在鼓励创新,保护新技术、新设计,促进科技进步。商标权则为保障消费者识别商品或服务来源,维护市场秩序,保护商标所有者商业信誉。

二、侵犯商标权罪的认定标准

侵犯商标权罪包括假冒注册商标罪、销售假冒注册商标的商品罪等,其认定标准如下:

1.**假冒注册商标罪**:未经注册商标所有人许可,在同一种商品、服务上使用与其注册商标相同的商标,情节严重构成犯罪。情节严重一般指非法经营数额在五万元以上或者违法所得数额在三万元以上等情形。

2.**销售假冒注册商标的商品罪**:销售明知是假冒注册商标的商品,销售金额数额较大构成犯罪。数额较大通常指销售金额在五万元以上。

3.**非法制造、销售非法制造的注册商标标识罪**:伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识,情节严重构成犯罪。情节严重如伪造、擅自制造或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识数量在二万件以上等情况。

司法实践中,认定侵犯商标权罪需综合考量行为人的主观故意、行为方式、危害后果等因素。主观上要求行为人明知或应知相关行为侵犯他人商标权;客观上要有侵犯商标权的具体行为,且达到相应的情节标准。

三、专利权属于商标权吗

专利权不属于商标权,二者是知识产权领域不同的权利类型。

专利权是指发明创造人或其权利受让人对特定的发明创造在一定期限内依法享有的独占实施权。专利主要包括发明、实用新型和外观设计,它保护的是技术方案、产品形状构造或外观等方面的创新成果。通过获得专利权,权利人可以在一定时间内阻止他人未经许可实施其专利技术。

商标权则是商标所有人对其商标所享有的独占的、排他的权利。商标用于区别商品或服务的来源,通常由文字、图形、字母、数字、三维标志、颜色组合和声音等,以及上述要素的组合构成。商标权保护的目的是防止消费者对商品或服务的来源产生混淆,维护市场的公平竞争秩序。

综上所述,专利权和商标权在保护对象、权利内容、保护期限等方面都存在明显差异,是相互独立的两种知识产权,所以专利权不属于商标权。

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来源:头条-专利权属于商标权吗,专利权是否属于知识产权

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