品牌抄袭构成什么侵权,计算机著作权算不算专利

知识产权 编辑:郑桐晨

一、品牌抄袭构成什么侵权

品牌抄袭主要构成商标侵权和不正当竞争侵权。

1.商标侵权方面,若抄袭他人已注册的商标,在相同或类似商品上使用与他人注册商标相同或近似的商标,容易导致混淆的,构成商标侵权。这会损害商标权人的合法权益,误导消费者,破坏市场秩序。

2.不正当竞争侵权方面,品牌抄袭行为属于仿冒他人知名品牌,利用他人的商业信誉和市场影响力来获取不正当利益。这种行为违反了诚实信用原则和公认的商业道德,损害了其他经营者的合法权益,也扰乱了市场竞争环境。例如,抄袭他人品牌的包装、装潢,使消费者产生混淆,从而购买抄袭品牌的商品,这就给被抄袭的企业造成了损失。总之,品牌抄袭是一种严重的侵权行为,应受到法律的制裁。

二、计算机著作权算不算专利

计算机著作权和专利是两个不同的概念。

计算机著作权是对计算机程序等作品的创作性表达提供的法律保护,它保护的是程序的代码、结构、顺序等表现形式,旨在鼓励软件的创作和传播。

而专利主要保护的是具有新颖性、创造性和实用性的技术方案,例如一种新的计算机算法、特定的技术装置或新的应用方法等。

所以,计算机著作权不算专利。计算机程序可以同时享有著作权和可能的专利保护,但二者的保护范围、申请条件和保护期限等都有所不同。著作权自作品创作完成之日起自动产生,保护期限较长;专利则需要经过申请、审查等程序,保护期限相对较短。

三、计算机软件著作权内容有什么要求

计算机软件著作权内容主要有以下要求。其一,软件应当具有独创性,即软件由开发者独立开发完成,体现开发者的智力创作成果,不能是对已有软件的简单抄袭或改编。其二,软件应当以某种有形形式固定下来,如源代码、目标代码等,具备可感知、可复制的特性,以便于进行保护和利用。其三,软件著作权保护的范围包括软件的程序和文档。程序是软件的核心,包括软件的代码、算法等;文档则是对软件的设计、开发、使用等相关信息的描述,如需求说明书、用户手册等。这些内容共同构成了计算机软件著作权的保护对象,只有符合这些要求的软件才能受到法律的保护。

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